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两家国内头部体育APP的“官司风波”日前在法庭上分出了一局。福建省厦门市思明区人民法院就“直播吧”运营主体厦门傲播网络科技有限公司起诉“懂球帝”运营方及相关责任人的名誉权纠纷作出一审判决:认定懂球帝方面发布的部分内容构成名誉侵权,判令删除相关文章、在多个官方平台公开致歉,并赔偿经济损失及维权费用合计121748元。

判决的“看点”不在赔偿金额,而在判决逻辑本身:法院明确指出,诸如“做局”“勾结”等表述,在缺乏充分证据支撑的情况下,把推测当作既定事实传播,会对企业社会评价造成贬损,从而构成名誉侵权;“投诉IP与办公地点关联”的暗示同样被认为证据不足。

说白了,这一纸判决书是在提醒行业:商业纠纷的定性,必须有证据。如果证据不足却被当作既定事实向不特定公众传播,法律风险会直接落到发布者与平台身上。

同时,案件仍处在“未终局”的程序状态:据澎湃新闻报道,懂球帝目前并未执行裁决,而是通过代理人提起上诉。

这起案子到底在争什么?

外界对这场纠纷的第一印象,来自2024年的“懂球帝商标拍卖”风波:公开报道显示,相关纠纷可追溯到懂球帝与投资方天星资本之间的还款争议;2024年4月,北京一中院通过司法拍卖平台处置多格公司名下40个核心注册商标(含“懂球帝”),傲播公司以2091.84万元竞得;同年5月,北京一中院出具执行裁定书,将涉案商标权登记至傲播名下,随后傲播上架自有“懂球帝”APP。

但商标执行并不等于“所有法律问题一次性清零”。围绕过户、近似商标等问题,双方此后在公开场域持续交锋。有媒体采访披露,直播吧代理律师曾表示:部分商标完成过户,另有商标因存在近似商标障碍导致手续受阻;与此同时,北京一中院关于撤销拍卖相关裁定“尚未生效”等问题,也成为争议焦点。

在这种“纠纷仍在进行”的背景下,舆论场上最容易出现的“危险动作”就是:把复杂的法律争议,直接写成道德与动机的“定性结论”。澎湃新闻梳理显示,懂球帝方面相关文章及采访内容指控对方“勾结做局”“恶意商业竞争”,并暗示“恶意投诉”与对方办公地点关联等,引发大量用户讨论并对品牌声誉造成冲击,最终导向名誉权诉讼。

“公开信”为什么会变成法庭证据?

这次一审判决,实际上给体育内容平台(更广义地说,给所有互联网平台)上了一堂“常识课”:你当然可以陈述自己遭遇了什么、表达对某个流程的不满、质疑对方行为的合理性;但如果你把“推测”包装成“既定事实”,再用具有强烈贬损色彩的词汇对对手进行定性,就要承担相应的法律风险。

从公开报道可见,法院的关键判断点集中在两类表述:第一类是“做局、勾结”等把动机与串通当作事实的断言;第二类是把“投诉IP大致所在地”等有限线索,直接导向对特定企业的负面暗示。

民法典明确,人格权受到侵害时,受害人可以请求停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等责任承担方式,且责任方式要与影响范围相当。在“信息网络侵权”场景下,最高法相关司法解释也把“利用信息网络侵害名誉权”等纳入可诉范围。

当平台用自己的官网、APP、公众号、微博等矩阵发布内容时,它的影响范围天然更大,“表达的自由”与“举证的责任”也就同步被放大。

更值得行业回味的“信用成本”

从行业视角看,这次判决对平台的影响不止于赔偿金额。判决要求删文、在多平台公开致歉并保留一定期限(不少于30日),这类救济方式的意义在于:它直接作用于公众认知与平台信誉,是一种更高维度的“信用成本”——平台的矩阵分发能力越强,越像一台放大器,不但把事实放大,也把失实的定性放大。把法务审核、证据校验前置到“公开信、声明、长文”的生产链条,可能比任何一次热搜更能决定平台的长期口碑。

对体育内容平台而言,真正的护城河从来不只是流量与版权,更是用户对“信息可信度”的长期信任。商业纠纷可以打到法院,但一旦先把“结论”写进公开信、把“推测”包装成事实,赢到的热度,往往会在判决书里变成代价。

原标题:《两大体育APP对簿公堂:一审判决给内容平台敲响了什么警钟?》

栏目主编:陈华

本文作者:解放日报 姚勤毅